Конклюдeнтныe дeйствия

“КОНКЛЮДЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ”  Совершая конклюдентные действия, предприниматель заключает сделку со всеми вытекающими последствиями.  Очень часто юристы, общаясь между собой, употребляют термин “конклюдентное действие”. Например, “этот договор следует считать заключенным, поскольку данный субъект совершил конклюдентное действие”.

 

Однако получить вразумительный ответ на вопрос, что же это такое – конклюдентное действие иногда представляется весьма затруднительным даже от специалистов.

 

Чтобы ответить на некоторые вопросы, касающиеся содержание конклюдентных действий, совершаемых субъектами общественного оборота, для начала попытаемся определить – в области каких отношений могут совершаться конклюдентные действия.  Некоторую ясность в данный вопрос внес И.Б. Новицкий, который писал, что “воля может быть выражена с помощью так называемых конклюдентных действий, т.е. таких действий, из которых можно сделать вывод, заключить (concudere), что лицо желает совершить известную сделку. Например, лицо, призываемое к наследству, не делает заявлений ни о принятии наследства, ни об отказе от него, но оно ремонтирует дом, входящий в состав наследства, заключает договоры найма с квартирантами и т.д. – словом, ведет себя, как наследник; из этих действий данного лица, которые сами по себе имеют свое самостоятельное значение, можно сделать вывод, что лицо принимает наследство. Равным образом получение процентов за последующее (после срока платежа занятой суммы) время означает отсрочку платежа (Новицкий И.Б. Римское право, М., 1996. С.

 

131).  Таким образом, если согласиться с точкой зрения И.Б. Новицкого, базирующейся на глубоком изучении римского права, конклюдентные действия могут совершаться в области гражданских правоотношений.

 

Прежде чем разобраться с общими чертами, присущими конклюдентным действиям, попытаемся выяснить вопрос о возможности отнесения молчания как волевого акта к конклюдентным действиям.  Частичный ответ на данный вопрос можно отыскать в тексте Гражданского кодекса РФ (п. 2, ст. 438), из которого вытекает, что молчание является акцептом (принятием предложения заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК РФ) в случаях, предусмотренных законом, обычаем делового оборота или вытекает из прежних деловых связей.  При этом следует иметь в виду, что под обычаем делового оборота, который в силу ст.

 

5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, например, традиции исполнения тех или иных обязательств и т.п. (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. No.

 

6/8).  Под “прежними деловыми связями” автор предложил бы понимать неоднократные предпринимательские правоотношения, не имеющие длительных перерывов.  В иных ситуациях, по мнению римского юриста, “…кто молчит, не считается безусловно согласившимся, но вместе с тем он и не отрицает” (Новицкий И.Б. Римское право, М., 1996. С. 131).  Таким образом, молчание ни о чем не свидетельствует, если оно не является акцептом либо конклюдентным действием.

 

Представляется, что конклюдентное действие не является акцептом, поскольку первое представляет собой действие, соответствующее условиям сделки, а акцепт – есть волевое движение (акт) субъекта, свидетельствующее лишь о согласии заключить договор на условиях, содержащихся в оферте (предложении заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК РФ). По мнению автора, акцепт тождествен слову “да” и не более того.  Однако законодатель искусственно приравнял конклюдентное действие и акцепт. Так, согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (погрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.  Как видим, закон по сути говорит о конклюдентных действиях, но считает, что они являются акцептом. То есть осуществление субъектом части действий, предусмотренных обязательством, означает полный акцепт, что точно соответствует ч. 2 п.

 

1 ст. 438 ГК РФ, в которой сказано, что акцепт должен быть полным и безоговорочным.  Таким образом, для заключения договора необходимо, чтобы акцептант совершил действия, полностью соответствующие хотя бы части условий договора.

 

Следовательно, если эти действия отличаются от условий обязательства, содержащихся в договоре, то не возникает акцепта, поэтому нельзя считать договор заключенным.  Кроме того, для “превращения” конклюдентных действий в акцепт необходимо, чтобы они совершались в срок, установленный для акцепта соответствующей оферты (п. 2 ст. 438 ГК РФ).  Итак, уважаемый читатель, попытаемся выделить некоторые общие моменты, присущие конклюдентным действиям.  1. Конклюдентные действия должны полностью соответствовать хотя бы части условий заключаемого договора.  2. Из предыдущего признака следует, что конклюдентное действие не может противоречить предмету договора как существенному условию.  3. Конклюдентные действия должны совершаться в срок, установленный для акцепта соответствующей оферты.  Молчание считается конклюдентным действием, если оно предусмотрено законом, обычаем делового оборота либо вытекает из прежних деловых отношений сторон.  Однако следует иметь в виду, что законодатель предусмотрел возможность приравнять к акцепту другие действия, вытекающие из закона, иных правовых актов или если это прямо указано в оферте.  Обращаю внимание уважаемых коллег на то, что, на первый взгляд, из содержания п.

 

3 ст.

 

438 ГК РФ вытекает, что конклюдентные действия являются частью акцепта – это не так.

 

Законодатель всего лишь посчитал (приравнял) конклюдентные действия к акцепту. Это примерно то же самое, если на очаровательную девушку надеть маску Бабы Яги. Сверху – можете себе представить что, а под маской – нежное создание.  Этот прием часто используется законодателем, особенно в публичных (налоговых) отношениях.

 

По-видимому, такой способ конструирования правоотношений является следствием недостаточной проработки теорий соответствующей правовой базы.

 

Но насущные проблемы государства социального, политического характера требуют установления в обществе необходимых целесообразных правовых отношений.  При этом толкование “приравненных понятий”, соотношение их с другими юридическими понятиями бывает весьма затруднительным как для юристов-практиков, так и для судебных органов.  Поэтому автор рекомендовал бы уважаемым коллегам при “столкновении с такой Бабой Ягой” в юридической практике исходить из формального признака, т.е.

 

относиться к таким понятиям с точки зрения соответствия приравненной формы фиктивному содержанию.  А теперь попытаемся с позиций, изложенных в данной статье, разобраться с некоторыми типичными случаями, возникающими в практической деятельности коммерческих организаций.  Оферент отгружает продукцию, при этом получатель оплачивает ее по цене ниже той, которую предложил оферент. Можно ли считать, что между этими субъектами возникли договорные отношения?

 

По-видимому, нет, поскольку совершенные действия не являются конклюдентными, так как не полностью соответствуют условию гражданско-правового обязательства (о цене), выраженного в оферте.  В той же ситуации получатель товара не оплатил товар, а употребил его по своему усмотрению. Являются ли его действия конклюдентными?

 

По-моему, нет, поскольку по договору купли-продажи использование его объекта вообще лежит за пределами соответствующего обязательства.

 

А если оферент предложил заключить договор аренды своего имущества, например, автомобиля, при этом акцептант вовсю пользуется этим имуществом. Можно ли считать действия акцептанта конклюдентными?

 

По-видимому, можно, поскольку они полностью соответствуют предмету договора аренды.  Если бы я сейчас поставил точку, то услышал бы недоуменный вопрос читателя.  Уважаемый автор, а собственно для чего мне как практику все это нужно? Ну есть эти конклюдентные действия, нет их – каковы правовые последствия от их реализации?  Между тем, субъект гражданского оборота должен точно знать, совершая действия, являются ли они конклюдентными или нет, поскольку, если выяснится, что, сам того не зная, предприниматель совершил конклюдентные действия, то, следовательно, он заключил сделку (договор). А если он не выполнит условий данного договора, то к нему может быть применена ответственность, вытекающая из договора, а в некоторых случаях юридическая ответственность для недобросовестных сторон соответствующих обязательств предусматривается законодательством.

 

В связи с этим автор надеется, что некоторые подходы, выработанные в этой статье, помогут практикующим юристам в их повседневной работе.  Г. ЛОБАНОВ  17.02.1997

Прокрутить вверх